+7 (499) 938 42 63  Москва

+7 (812) 467 32 84  Санкт-Петербург

8 (800) 350 10 92  Остальные регионы

Звонок бесплатный!

Получите бесплатную консультацию
юриста по телефонам прямо сейчас:
Москва и МО
Санкт-Петербург и ЛО
Остальные регионы

Общие положения наследственного права

Наследование — это переход имущественных прав и обязанностей умершего гражданина (наследодателя) к другим лицам (наследникам). Право наследования тесно связано с правом собственности, поскольку наследование является одним из самых распространенных способов приобретения права собственности и охраняет это право.

Наследственное правоэто совокупность установленных государством правовых норм, регламентирующих порядок и условия перехода имущественных прав умершего гражданина в других лиц. Именно наследственное право определяет основания наследования, время и место открытия наследства, круг наследников, особенности наследования отдельных видов имущества, порядок и сроки принятия и отказа от наследства, оформление наследственных прав.

Наследственное право как подотрасль гражданского права, построенное на своих особых началах. Принципами наследственного права являются следующие:

1) свобода волеизъявления завещателя и наследников. Теста-ментоздатний наследодатель в любое время имеет возможность составить завещание на все имущество или его определенную часть, изменить завещание или отменить вообще. Мы считаем, что это положение является главным принципом наследственного права. Принцип свободы волеизъявления завещателя нашел свое закрепление в ст. 1234-1237, 1240, 1242-1244, 1246, 1254, 1302, 1308 ГК Украины. Наследнику, в свою очередь, предоставлено право принять наследство или отказаться от нее;

2)универсальность наследственного правопреемства. Все. 1218-1219 ГК законодатель определяет состав наследства. Наследники приобретают всех прав и обязанностей, принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства и не прекратились в результате его смерти. Особенности наследования отдельных видов имущества (право на получение сумм заработной платы, пенсии, алиментов, стипендии, других социальных выплат, принадлежавшие наследодателю) определены в ст. 1227 ГК и отдельными подзаконными актами, например соответствующей инструкцией МВД Украины, которая определяет порядок наследования охотничьего оружия, специальных средств и др. Наследие не принимается по долям. Единственным исключением из этого правила есть возможность наследника отказаться от обязанностей правопреемника по договору пожизненного содержания (ст. 757 ГК);

3) очередность призвания к наследию при наследовании по закону. Суть этого принципа, который нашел свое закрепление в ст. 1258 ЦК заключается в том, что каждая следующая очередь наследников по закону приобретает право на наследство лишь в случае отсутствия наследников предыдущей очереди, устранения их от права на наследование, непринятия ими наследства или отказа от ее принятия. Из этого общего правила исключение может сделать только суд в случае, предусмотренном ч. 2 ст. 1259 ГК;

4) равенство наследственных долей при наследовании по закону. По общему правилу наследники одной очереди приобретают право на наследство в равных долях. Это положение нашло отражение в ст. 1267 ЦК. Исключение из этого правила имеет место при наследовании наследниками, которые призываются к наследованию по праву представления;

5) государственно-правовая защита нетрудоспособных родственников ичленов семьи завещателя.

Отечественный законодатель и в ГК 1922, p. и в ГК 1963, p. и в ГК 2003 г. последовательно защищал и защищает интересы так называемых обязательных наследников. Законодатель менял круг лиц, имевших право на обязательную долю, размер обязательной доли, но общая тенденция была четко направлена на защиту имущественных интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных лиц, о которых наследодатель за свою жизнь должен был заботиться. Это дает основания рассматривать положение, что нашли свое закрепление в ст. 1241 ГК Украины, как форму выражения принципа підгалузевого законодательства.

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему - позвоните прямо сейчас:
+7 (499) 938 42 63 (Москва)
+7 (812) 467 32 84 (СПБ)
8 (800) 350 10 92 (Остальные регионы)
Это быстро и бесплатно!

От принципов наследственного права как подотрасли гражданского законодательства, необходимо отличать так называемые функциональные положения (принципы) наследственного права, которые не играют самостоятельной роли, а лишь способствуют надлежащей реализации наследственных принципов. К ним мы относим принцип тайны завещания, охране наследственного имущества, возмещение расходов лицам, которые осуществляли уход за наследодателем или понесли расходы в связи с его погребением, и т.д.

Правильное применение конкретных норм наследственного законодательства возможно лишь при условии учета общих принципов этой подотрасли гражданского законодательства.

Приведенные нами принципы наследственного права являются принципами частного права, но это не исключает наличия публичных интересов. В стабильности института наследования заинтересованы не только граждане, но и государство в целом, поскольку частные интересы в данном случае тесно связаны с моралью общества и безопасностью государства в целом.

Принципы подотраслей права находят свое применение в случаях, когда возникает пробел в действующем гражданском законодательстве, что обуславливает необходимость применения аналогии права. Суд не может отказать истцу в защите нарушенного права, ссылаясь на отсутствие конкретной нормы, которая бы позволила рассмотреть дело по существу. Поэтому именно в этом случае возникает необходимость обосновать принятое судебное решение по делу, исходя из общих принципов законодательства.

Наследственное право традиционно относится к наиболее стабильных институтов гражданского права. После принятия ГК УССР 1963 г. нормы, которые регулировали наследственные правоотношения, практически не менялись в течение сорока лет.

Значительные изменения внесены в институт наследственного права в ГК Украины (2003 г.). По сравнению с ГК УССР 1963 г. нормы наследственного права в новом ГК содержатся в семи главах: «Общие положения о наследовании», «Наследование по завещанию», «Наследование по закону», «Осуществление права на наследование», «Исполнение завещания», «Оформление права на наследство», «Наследственный договор».

Имущество, переходящее в порядке наследования, называется наследием.

Наследие состоит из совокупности имущественных прав и обязанностей умершего гражданина, которые, согласно действующему законодательству, могут переходить в порядке наследования к другому лицу. Иногда наследство называют наследственной массой или наследственным имуществом.

В основном наследие состоит из права частной собственности умершего гражданина на разное имущество: жилой дом, квартиру, предметы домашнего пользования, дачу, продуктивный и рабочий скот, насаждения на земельном участке, произведенную продукцию, транспортные средства, земельный участок, денежные средства, ценные бумаги и иное имущество потребительского и производственного назначения, которым гражданин владел.

Так, если после смерти гражданина остался недостроенный дом, то в наследство переходит не жилой дом, а строительные материалы, права и обязанности по договору подряда на строительство.

Если право собственности на имущество в завещателей отсутствовало, то это имущество не может входить в состав наследства. Так, самовольно построенный дом не включается в наследственную массу, поскольку у наследодателя право собственности на этот дом не возникло, и в соответствии с нормами действующего законодательства этот дом подлежит изъятию.

Если имущество принадлежало нескольким лицам на праве общей собственности, то после смерти одной из них наследство открывается только на надлежащую этому лицу долю.

В состав наследственной массы не включается квартира, которую наследодатель нанимал по договору найма жилого помещения, поскольку договор найма не является основанием приобретения права собственности. В этом случае фактическое владение вещью еще не свидетельствует о наличии у лица права собственности на вещь.

В случае смерти гражданина, который не получил приватизационные бумаги по любым причинам, право получения причитающихся ему до выдачи бумаг также не наследуется.

Законодатель устанавливает особенности наследования отдельных видов имущества. Так, бесплатно должны быть сданы в военные комиссариаты или в органы внутренних дел кортики. Право собственности на эти вещи у наследников не возникает. Охотничье нарезное и гладкоствольное огнестрельное оружие в течение десятидневного срока должна быть сдана в органы внутренних дел на временное хранение до решения вопроса о наследовании имущества. Если угодно-кто из наследников желает стать владельцем такого оружия, то она может быть зарегистрирована на его имя в установленном порядке.

В случаях, если среди наследников нет лиц, которые могут иметь или имеют право на хранение оружия, оружие должно быть в месячный срок продана или подарена лицу, имеющему разрешение органов внутренних дел на приобретение охотничьего огнестрельного оружия.

Кроме права частной собственности в состав наследства могут входить и другие права умершего гражданина: те, которые вытекают из выполнения определенных сделок; требования относительно відшкодуванyz ущерб, возмещение морального вреда, взыскание неустойки, а также имущественные права автора, изобретателя и т.д.

Суммы заработной платы, пенсии, стипендии, алиментов, пособий в связи с временной нетрудоспособностью, возмещением в связи с увечьем или иным повреждением здоровья, других социальных выплат, принадлежавшие наследодателю, но не полученных им, входят в состав наследства, только в случае, когда отсутствуют члены семьи наследодателя. которым эти суммы должны быть переданы.

Не переходят по наследству те права и обязанности, которые хотя и являются имущественными, но носят сугубо личный характер. Это право на получение алиментов, право на пользование жилым помещением, право на пенсию, членство в кооперативе, обществе. Не переходят по наследству право на имя, ученое звание, государственные награды, воинское звание.

Читайте также:  Налог по договору дарения недвижимости

В состав наследства входят не только права наследодателя, но и целый ряд имущественных обязательств, а именно — долги наследодателя. К наследника также переходит обязанность возместить имущественный вред (убытки), которая была причинена наследодателем, обязанность возмещения морального вреда, причиненного наследодателем, обязанность уплатить неустойку (штраф, пеню), которые были присуждены судом наследодателю при его жизни.

Открытия наследства — это наличие определенных юридических фактов, с которыми законодатель связывает возникновение права наследования. Наследственные правоотношения возникают со смертью гражданина или объявления его в установленном порядке умершим.

Для решения многих вопросов наследственного права существенное значение имеет время и место открытия наследства. Именно с временем и местом открытия наследства связано установление таких существенных обстоятельств, как-то:

— определение круга наследников;

— срока для принятия наследства или отказа от наследства;

— состав наследственного имущества;

— закон, которым нужно руководствоваться;

— начало исчисления срока для предъявления претензий кредиторами.

Именно по месту открытия наследства принимает меры по охране наследственного имущества и выдается свидетельство о праве на наследство.

ГК Украины определяет время открытия наследства как день смерти лица или день, с которого она объявляется умершим. Факт и дата смерти подтверждаются свидетельством органов Загса или другим документом, который выдается в предусмотренных законом случаях (например, сообщение Министерства обороны о гибели военнослужащего).

В тех случаях, когда наследодатель объявляется умершим решением суда, днем смерти считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим. Если же гражданин пропал без вести при обстоятельствах, которые угрожали ему смертью или давали основания предполагать, что он погиб от несчастного случая, суд может в своем решении определить день его смерти — то есть день предполагаемой гибели.

Временем открытия наследства посмертно реабилитированного в установленном порядке гражданина является день принятия решения районной Комиссией по вопросам восстановления прав реабилитированных о возвращении имущества наследникам первой очереди. Факт смерти наследодателя — реабилитированного в установленном порядке гражданина — определяется на основании соответствующего решения Комиссии по вопросам восстановления прав реабилитированных, которое должно содержать перечень документов, которые утверждают соответствующие факты.

Сам факт исчезновения гражданина безвестно (например, на фронте, во время военного конфликта) или признания его безвестно отсутствующим в судебном порядке не влечет за собой открытие наследства.

Законодатель не дает правового значения часам и минутам наступления смерти. Правовые последствия связаны лишь с днем смерти. Если человека умерли в один и тот же день (независимо от времени смерти), они не наследуют друг после друга. Так, если в результате автотранспортного происшествия мужчина погиб на месте происшествия, скажем, в час ночи, а его жена — в больнице через двадцать часов, наследство после мужчину для женщины не открывается, поскольку супруги умерли в один день.

Лица, которые умерли в разное время, но в пределах одних суток, называются комморієнтами.

Местом открытия наследства считается последнее постоянное место жительства наследодателя, а если оно неизвестно — место нахождения имущества или основной его части (ст. 1221 ГК).

Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или лиц, находящихся под опекой, считается место жительства их родителей (усыновителей) или опекунов.

Если место жительства наследодателя неизвестно, местом открытия наследства является место нахождения недвижимого имущества или основной его части, а при отсутствии недвижимого имущества — место нахождения основной части движимого имущества.

После смерти военнослужащих срочной службы, а также студентов, которые учились в техникумах и высших учебных заведениях вне места постоянного проживания, местом открытия наследства признается место их постоянного жительства до призыва на срочную службу или до вступления на обучение до учебного заведения.

Если у наследников отсутствуют приведенные выше документы, то нотариус требует копию решения суда, которое вступило в законную силу, об установлении юридического факта — места открытия наследства.

Под наследованием следует понимать переход имущества умершего к другим лицам в порядке универсального правопреемства.

Наследственное правопреемство является универсальным (общим), то есть все права и обязанности наследодателя переходят к наследнику в неизменном виде как единое целое в один и то же момент.

При принятии наследства наследник становится носителем прав и обязанностей, переходящих к нему в порядке наследования с момента открытия.

Переход наследства к наследнику как единого целого означает, что он не имеет права принять только какую-либо часть наследства.

Наследование регулируется частью третьей ГК РФ, вступившей в действие с 1 марта 2002 года.

Основаниями наследования являются закон и завещание.

Для наследования по закону необходимо, чтобы лицо, призываемое к наследованию, входило в круг наследников по закону и произошло открытие наследства.

При наследовании по завещанию лицо. призываемое к наследованию, определяет в своем завещании наследодатель.

Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ.

Основной случай наследования по закону – отсутствие завещания.

Наследование по закону может наступить и при наличии завещания, в котором наследодатель лишил наследства всех своих наследников по закону, не ука­зав при этом кого-либо в качестве наследника из иных лиц.

Если завещание признано в целом либо в части недействительным, то в отношении этой части имущества либо наследства в целом открывается наследование по закону.

Если наследник по завещанию отказался от принятия наследства или умер ранее завещателя, то причитающаяся такому наследнику доля должна перейти к наследникам по закону при условии, что в завещании не было записано, что все имущество наследодатель оставляет назначенным в завещании наследникам.

В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

В наследство могут входить вещи, принадлежавшие наследодателю на праве собственности или ином вещном праве, доля участника полного товарищества, товарищества на вере, общества с ограниченной ответственностью в складочном (уставном) капитале соответствующего юридического лица, имущественные права и обязанности по гражданско-правовым договорам наследодателя.

В состав наследства не входят права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя.

Открытие наследства представляет собой юридический факт, с которым закон связывает начальный момент появления наследственного правоотношения, наследство открывается со смертью гражданина.

Временем открытия наследства является день смерти гражданина, если гражданин объявлен умершим как безвестно отсутствующий, то днем его смерти признается день вступления в законную силу соответствующего решения суда либо тот день, который указан в решении суда.

Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного пра­вопреемства умершими одновременно и не наследу­ют друг после друга Наследство открывается после каждого из них, и к наследованию призываются наследники каждого из них.

Местом открытия наследства является послед­нее место жительства наследодателя, если оно не известно, местом открытия наследства признается ме­сто нахождения наследственного имущества.

Если имущество расположено в разных местах, то местом открытия наследства является место нахождения наи­более ценной части имущества, при отсутствии недвижимого имущества наследство открывается в месте нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части.

Наследованием называется переход имущества умершего лица к (одному или нескольким) другим лицам.

Подобно тому как собственность (в экономическом смысле) существовала и до образования государства и права, а право собственности появилось только с образованием государства, так и наследственное право в качестве завершения права собственности появилось только с возникновением государства.

Наследование (в собственном смысле) есть преемство универсальное. Это значит, что наследник, вступая в наследство, приобретает единым актом все имущество наследователя (или — при наличии нескольких наследников — определенную долю имущества) как единое целое. Универсальный характер наследования проявляется в том, что к наследнику переходят сразу и права и обязанности, входящие в состав наследства (наследственная масса), в том, что наследник может приобрести в составе наследства даже такие права и обязанности, о существовании которых он и не знал, и т.п.

Наряду с этим римскому праву известно и так называемое сингулярное преемство после умершего лица, т.е. предоставление лицу отдельных прав — так называемые легаты или отказы.

Виды наследования:

    1. по завещанию;
    2. по закону (если завещание данным лицом не оставлено, либо оно признано недействительным, либо наследник, назначенный в завещании, не принял наследства).

Характерная особенность римского наследственного права:

    • недопустимость сочетания двух названных оснований (завещания и закона) при наследовании после одного и того же лица (т.е. недопустимо было, чтобы одна часть наследства перешла к наследнику по завещанию, а другая часть того же наследства — к наследникам по закону).
Читайте также:  Кто имеет право на наследство, если нет завещания

Наследство открывается в момент смерти наследодателя (наследовать вообще можно только после умершего физического лица). С открытием наследства для определенных лиц связано получение права приобрести наследство. Но эти лица еще не становятся в момент открытия наследства собственниками вещей, оставшихся после наследователя, должниками по его обязательствам и т.д. — словом, в момент открытия наследства наследственное имущество еще не переходит к наследникам. Переход прав происходит только в момент вступления в наследство, когда наследник выражает волю принять наследство.

Необходимо, впрочем, заметить, что в древней агнатской семье непосредственно подвластные домовладыке (дети, а также внуки от ранее умерших детей) считались «необходимыми» наследниками и приобретали наследственное имущество независимо от акта принятия наследства. «Необходимым» наследником был также раб завещателя, который отпускался по завещанию на свободу и назначался наследником.

Уже с древних времен появилось понятие обязательной доли в наследстве, т. е. существовали категории родственников, которые наследовали независимо от воли наследодателя.

Цивильное право различало три группы (очереди) наследников:

«Свои» наследники составляли первую очередь и включали детей наследодателя, а также внуков от ранее умерших детей. Эти наследники именовались необходимыми наследниками, поскольку получали (вступали) наследство независимо от своей воли. Если после умершего не оставалось своих наследников, то к наследованию призывались агнаты (например, брат наследодателя). Когда имелось несколько агнатов, наследовал тот, кто имел ближайшую родственную связь с наследодателем (ближайший агнат). К третьей очереди относились когнаты, которыми считались все кровные родственники умершего. Степень родства значения не имела.

Значение деления на группы заключалось в том, что наследник следующей очереди мог быть призван к наследованию лишь при отсутствии всех наследников предыдущих очередей.

В дальнейшем на смену патриархальной семье и общей семейной собственности пришла индивидуальная частная собственность, защищаемая преторским правом.

Старая цивильная система наследования, основанная на агнатском родстве, была заменена преторской системой наследования.

Преторское право установило четыре группы (очереди) наследников:

    1. дети наследодателя, в том числе и эманципированные;
    2. все агнаты;
    3. когнаты до шестой степени включительно;
    4. супруг (супруга) умершего.

В эпоху принципата мать получила предпочтительное перед агнатами право наследования после своих детей, и наоборот.

Уложение Юстиниана различало пять очередей законных наследников:

    1. первая очередь — все нисходящие наследники умершего, при этом усыновленные дети наследовали наравне с родными детьми наследодателя;
    2. вторая очередь — восходящие родственники умершего, а также родные братья, сестры и их дети;
    3. третья очередь — неполнородные братья и сестры умершего;
    4. четвертая очередь — все остальные боковые родственники умершего, независимо от степени родства;
    5. пятая очередь — супруг (супруга) умершего.

Если не было ни одного из наследников по закону (и по завещанию) либо все они отказались от наследства, наследство становилось выморочным.

Сначала такое имущество признавалось бесхозным, и поэтому становилось собственностью любого, кто его захочет захватить. Начиная с эпохи принципата, выморочное имущество стало передаваться государству. Исключение было сделано для имущества лиц, которые принадлежали к какой-либо организации (церковь, совет, монастырь и т.д.), в этом случае имущество отходило этим организациям.

Наследуемое имущество по общему правилу делилось поровну между всеми законными наследниками, относящимися к одной очереди. Например, если призывались к наследованию три наследника, то каждый из них приобретал право на 1/3 наследственного имущества.

При поколенном равенстве (наследовании), то есть когда одни наследники приобретали наследственные права на общих основаниях (например, сыновья), а другие — в силу права представления (например, внуки), принцип равного распределения наследства изменялся. Если после смерти отца осталось, например, 3 сына и 4 внука, то каждый сын получал по 1/4 наследства, а внуки — ту же долю, но не на каждого, а на всех.

Наследование по праву представления — это право внуков получить ту долю наследства, которая бы досталась их родителям, если бы те пережили наследодателя.

Наследственная трансмиссия — это ситуация, при которой наследник пережил наследодателя, то есть наследство открылось, а он не успевал его принять, так как умер сам. В таком случае наследовали его наследники, поэтому дети в данном случае считались не наследниками деда (наследодатель), а наследниками своего отца, так как тот умер уже после открытия наследства.

Римское право сначала не допускало наследственной трансмиссии, так как право наследника рассматривалось как сугубо личное и оттого непередаваемое.

В дальнейшем трансмиссия была разрешена, но ограничена одним годом со дня извещения первоначального наследника об открытии ему наследства.

Общие положения о наследовании

Наследственное право является подотраслью гражданского права и представляет собой совокупность норм, регулирующих процесс перехода прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам.

Наследственное право тесным образом связано с правом собственности граждан, поскольку наследование – одна из форм реализации гражданами правомочия по распоряжению своим имуществом и одно из оснований возникновения права собственности.

Нормы, регулирующие наследственные отношения, содержатся в части третьей ГК РФ, действующей с 1 марта 2002 г.

Под наследованием понимается переход имущества умершего (его наследства, наследственного имущества) к другим лицам в порядке универсального правопреемства (п. 1 ст. 1110 ГК РФ). В состав наследства ("наследственной массы") входят вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности, за исключением тех, которые неразрывно связанны с личностью наследодателя (право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается законом).

Наследниками являются лица, указанные в законе или завещании в качестве правопреемников наследодателя. Наследовать может любой субъект гражданского права: гражданин, юридическое лицо, государственное или муниципальное образование. Граждане и государственные образования могут быть наследниками как по закону, так и по завещанию. Причем возможность гражданина наследовать никоим образом не зависит от объема его дееспособности. Юридические лица могут выступать в качестве наследников только в том случае, если в их пользу составлено завещание.

ГК РФ четко определяет круг лиц, которые могут призываться к наследованию. Прежде всего это граждане, которые находятся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми уже после открытия наследства (п. 1 ст. 1116 ГК РФ).

Как в прежнем, так и действующем ГК РФ содержатся нормы о лицах, отстраняемых от наследования при определенных обстоятельствах. Такие лица именуются недостойными наследниками и подразделяются на две категории. К первой относятся лица, не имеющие права наследовать, а ко второй – лица, которые могут быть отстранены от наследования судом.

В свою очередь лица, не имеющие права наследовать, представлены в ГК РФ (ст. 1117) двумя группами субъектов. В первую включены граждане, которые своими действиями способствовали или пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства. Ко второй группе отнесены родители, лишенные родительских прав и не восстановленные в этих правах ко времени открытия наследства.

К числу лиц, которые могут быть отстранены от наследования судом, относятся граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.

В ГК РФ закрепляется два основания наследования: завещание и закон.

Наследование по завещани

Завещание – это односторонняя сделка, которая создает права и обязанности лишь после открытия наследства (п. 5 ст. 1118 ГК РФ). Поскольку завещание – волевой акт, содержащий распоряжение гражданина принадлежащим ему имуществом на случай его смерти, оно может быть совершено только физическим лицом, обладающим в момент его совершения полной дееспособностью. Причем ГК РФ не допускает и возможности совершения завещания через представителя (п. 3 ст. 1118).

В качестве общего правила закон устанавливает письменную форму завещания и удостоверение его нотариусом (п. 1 ст. 1124 ГК РФ). Несоблюдение этой нормы влечет недействительность завещания.

Помимо нотариусов в силу прямого разрешения закона завещания вправе удостоверять в определенных законом случаях (п. 7 ст. 1125, ст. 1127, п. 2 ст. 1128 ГК РФ) должностные лица исполнительных органов власти, консульских учреждений и служащие банка. Наряду с нотариальной формой закон разрешает совершать завещания, приравненные к нотариально удостоверенным, их исчерпывающий перечень дается в п. 1 ст. 1127 ГК РФ.

Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или записано с его слов нотариусом.

Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем. Если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано другим гражданином в присутствии нотариуса.

Читайте также:  Сколько стоит составить завещание

Содержание завещания заключается прежде всего в назначении наследников с указанием имущества, передаваемого им в порядке наследования.

В ГК РФ закреплен принцип свободы завещания. Это означает, что гражданин может по своему усмотрению: завещать имущество любым лицам; любым образом определять доли наследников в наследстве; лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения; включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами ГК РФ о наследовании.

Так, например, в ст. 1137 ГК РФ предусмотрено одно из иных завещательных распоряжений – завещательный отказ.

Завещательный отказ – это распоряжение завещателя, адресованное одному или нескольким наследникам, в силу которого эти наследники обязаны совершить в пользу других названных завещателем лиц (отказополучателей) определенные предоставления имущественного характера, а отказополучатели вправе требовать от наследников исполнения возложенной на них обязанности.

Предметом завещательного отказа может быть, например, передача отказополучателю в собственность или в пользование вещи, входящей в состав наследства, либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей. На наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью.

Завещатель нс обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания. Более того, завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием (закрытое завещание). В последнем случае закрытое завещание в заклеенном конверте передается завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи.

После открытия наследства завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием.

Юридическими фактами или основаниями, приводящими к открытию наследства, являются смерть гражданина и объявление гражданина умершим (ст. 1113 ГК РФ).

Достаточно широко определен в ГК РФ круг тех, кто может призываться к наследованию по завещанию: это не только физические лица, но и юридические лица, существующие на день открытия наследства. Кроме того, к наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.

Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter

uristinfo.net

Страница 1 из 7

Тема 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДСТВЕННОМ ПРАВЕ

1.1. История развития наследственного права
1.2. Понятие, предмет и принципы наследственного права
1.3. Понятие наследования. Содержание наследственных правоотношений
1.4. Субъекты наследственных правоотношений
1.5. Лица, которые не могут быть наследниками
1.6. Наследство. Имущество, не входящее в состав наследственной массы
1.7. Основания призвания к наследованию

1.1. История развития наследственного права

На ранних этапах формирования человеческого общества нормы о наследовании как таковые не опосредовали складывающиеся между отдельными членами социума отношения, связанные со смертью. И это вполне объяснимо: на этапе зарождения социума потребности людей и средства их удовлетворения были более чем минимальными. Потребность в существовании норм о наследовании возникает только после появления накопленных материальных благ у одного человека, представляющих более или менее значимую ценность. Конечно, и в тот период от отца к сыну переходили орудия охоты и рыбной ловли; во владении и пользовании рода и племени, а впоследствии – семьи оставались средства поддержания домашнего очага, шкуры диких животных, запасы топлива и продовольствия, украшения, знаки принадлежности к роду (племени), кроме тех, которые подлежали захоронению вместе с умершим. Но складывавшиеся при этом отношения, безусловно, не могли в силу вполне понятных причин регулироваться правовыми нормами (права как такового еще не существовало), они регулировались нормами морали, обычаями, традициями; их соблюдение освящалось и обеспечивалось не мерами государственного принуждения, а общественным мнением, в первую очередь авторитетом наиболее влиятельных членов рода.
В сущности, зарождение и развитие института наследования рука об руку идет с имущественным и социальным расслоением общества, утверждением частной собственности на средства производства, появлением особых институтов, призванных оградить существующий порядок, который устраивает тех, в чьих руках находятся рычаги власти, от возможных посягательств. Система этих институтов образует государство, которое всегда выполняет по отношению к частной собственности и ее необходимому атрибуту – наследованию – охранительную функцию.
Наследственное право находит свои истоки в древнеримском праве. Первоначально в Древнем Риме наследования как юридического института не существовало: имущество умершего просто оставалось в его агнатской семье или роде. Развитие правового регулирования наследования связано с появлением завещаний.
Завещание – конкретно выраженное вовне волеизъявление наследодателя по поводу судьбы принадлежащего ему имущества на случай смерти – существовало наряду с наследованием без завещания или наследованием вопреки завещанию, т. е. вопреки действительной воле наследодателя. В Древнем Риме завещателями могли быть совершеннолетние римские граждане, не находящиеся под чужой властью, дееспособные и могущие объясняться не только путем мимики. Женщина могла быть завещателем только с согласия опекуна. Наследниками по завещанию могли быть римские граждане и их рабы, а также постумы (лица, зачатые при жизни завещателя, но к моменту его смерти еще не родившиеся), независимо от родства с завещателем, не лишенные наследственной правоспособности, и некоторые юридические лица. Завещание в Древнем Риме должно было быть продуктом собственной воли наследодателя, но могло быть поставлено и в зависимость от согласия третьего лица (например, мужа). Существовала также субституция – назначение добавочного наследника.
Наследование по закону – древнейшее право – фиксировало фактически сложившиеся отношения на основе агнатского родства (т. е. родства не по крови, а по подчинению домовладыке). Прежде всех наследовали дети, затем кровные родственники до шестой степени (ближайшие исключали дальнейших) и, наконец, переживший супруг. В Юстиниановом своде законов был закреплен порядок наследования по четырем классам:
1) потомки наследования с применением права представления;
2) ближайшие восходящие по линиям полнородные братья и сестры или их дети по праву представления;
3) неполнородные братья и сестры по праву представления;
4) все остальные боковые родственники без ограничения степеней.
Наследование вопреки завещанию происходило вследствие ограниченной свободы завещания, устанавливаемой в интересах класса, – обычно это называют классом необходимого наследования.
Близкие родственники, имевшие право быть наследниками по закону и не получившие и четверти причитающейся им доли, могли подать жалобу на безрассудность завещателя, ничего или мало им оставившего, и требовать доли, причитавшейся по закону. Усыновленные имели право только на обязательную долю от усыновителя.
В Древнем Риме существовал институт легата – дарения, совершаемого по завещанию. В древнейшее время от употребляемой завещателем формулировки зависело, приобретает ли легатарий вещное право путем устной или письменной просьбы наследодателя к наследнику по завещанию или по закону. Первоначально легаты ничем не ограничивались, но затем появляются попытки их ограничения.
Принятие наследства происходило по древнейшему праву – без возможности отказа. Срок не был установлен, но кредиторы могли запросить наследника, который был вправе просить суд определить время на размышление, по истечении этого времени он считался принявшим наследство. Если наследник умер, не приняв наследства, то наследовали его наследники, в остальных случаях его доля переходила к остальным наследникам, призываемым с ним одновременно.
Возможно было временное введение во владение наследством: для женщин, беременных наследником; для попечителей умалишенного; несовершеннолетнего, законность рождения которого оспаривается; иных спорных наследников, представивших обеспечение.
Расцвет частной собственности, освобождение ее от сословно-корпоративных пут привели к тому, что предметом наследования постепенно становится все, что способно приносить прибыль, обеспечивать удовлетворение разнообразных потребностей людей, за исключением, пожалуй, самой личности, которая объектом наследственного преемства ныне быть не может. Однако для утверждения этих незыблемых устоев современной цивилизации человечеству потребовалось не одно тысячелетие.
В советское время один из декретов носил название “Декрет об отмене права наследования”, однако даже в нем не удалось провести идею полного отказа от наследования. Тем не менее, несомненно, что этот декрет резко ограничил возможность перехода имущества по наследству и свел функции наследования к социально-обеспечительным. Впрочем, практическое значение документа было невелико, поскольку так называемые эксплуататорские элементы были экспроприированы, т. е. лишены собственности и без отмены наследования, а трудящиеся и после смерти одного из членов семьи продолжали владеть и пользоваться имуществом, которое составляло основу их домашнего хозяйства. Последующее развитие отечественного наследственного права, как в советский, так и в постсоветский период, свидетельствует о постепенном отказе от тех ограничений в области наследования, которые имели место в первые годы советской власти.

Рекомендуем посмотреть: